Актуальность Понятия Наследственного Права

Глава 1

Сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

Наследственное право, несомненно, нуждается в совершенствовании. Причем многое могут дать изменения в косвенном регулировании наследования, в частности совершенствование налоговой политики. Решая эти проблемы, как мы видим в 2005 году был отменен налог на наследство, необходимо принимать во внимание, что развитие наследственного права, справедливое наследственное регулирование — один из аргументов в пользу преобразования хозяйственного механизма. Ведь человек работает не только для себя и общества, но и для создания прочной материальной базы близких ему людей. Стало быть, само существование и дальнейшее развитие института наследования тесно связаны с созданием одного из мощных побудительных стимулов к производительному труду.

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую остроту. Это объясняется, в первую очередь, тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. Так, если раньше самым ценным переходящим по наследству имуществом были, к примеру, автомобиль, дача, вклад (при этом обладателями такого имущества были далеко не все граждане), то сейчас объектами наследственного права могут быть и квартиры, и жилые дома, и земельные участки, и другие виды имущества. В связи с этим нормы наследственного права (до недавнего времени мало кого интересовавшие) сейчас приобретают особую важность.

Принятие Государственной Думой Российской Федерации 1 ноября 2001 года третьей части Гражданского Кодекса РФ, содержащей нормы наследственного права, явилось ответом на требование времени, общественно-политической и экономической ситуации в нашей стране и стало очевидным ключевым звеном реформирования российского гражданского законодательства. Положения части третьей ГК РФ в ряде вопросов существенно изменяют ранее действовавший порядок наследования: расширен круг наследников по закону, введены новые формы завещательных распоряжений, по-новому урегулированы отдельные процедурные вопросы принятия наследства, включены дополнительные положения о порядке наследования и разделе некоторых видов наследственного имущества и т.д. В части третьей ГК РФ четко прослеживается преемственность основных положений и принципов ранее действовавшего законодательства РФ, которое регулировало наследственные правоотношения. Это имеет позитивное значение для правоприменительной практики, так как сложившийся порядок реализации прав граждан в сфере наследования может быть органично включен в содержание нормативных предписаний нового наследственного законодательства.

Таким образом, степень интереса к наследственному праву в настоящее время резко повысилась, достигнув наивысшей точки своего развития. Это не может не отразиться на степени новых научных знаний по вопросам наследования. Хочется надеяться, что наследственное право будет также учитывать новшества и научные достижения в области современной медицины, генетики и биотехнологии – предметами генной инженерии, донорскими органами, трансплантированными в организм человека, частями тела человека, органами и тканями человека и др.

Актуальные проблемы наследственного права

Учебно-методический комплекс дисциплины обсужден на заседании кафедры гражданского права и процесса Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г.Разумовского и рекомендована к рассмотрению на заседании Учёного совета Юридического института (протокол № 10 от «31» мая 2012 г.).

Универсальное правопреемство — волеизъявление наследника о неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя (принятие полной ответственности в отношении долговых обяза­тельств наследодателя). При переходе наследственного имущества в порядке универсального правопреемства оно смешивается с собствен­ным имуществом наследника (как бы «присоединяется» к нему).

Наследство (наследственная масса, наследственное имущест­во) —имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смер­тью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы наследственного права» построена по модульно-блочному принципуи включает один модуль.Модуль охватывает совокупность частей учебной дисциплины, которые имеют логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения.

Наследственные правоотношения —переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследо­дателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом. Имущественные и некоторые личные неиму­щественные права, возникающие или возникшие из юридических от­ношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются с его смертью, а переходят на новое лицо, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица.

Завещатель имеет право указывать в тексте своего распоряжения любых лиц и делить между ними свое имущество как ему заблагорассудится. Более того, он может включить сюда завещательное возложение. То есть требование для одаряемых лиц, за исполнение которого последует реализация их права. Недопустимо указывать условия, выходящие за рамки законности.

По факту передача наследства это такая же сделка отчуждения своего имущества одним лицом к другому (или группе лиц). При этом получение наследства основывается на появлении у человека такого права и его подтверждение по документам или на практике. Поскольку у каждого есть также право подачи иска, то обретение прав на наследство позволяется и в обход мнения наследодателя, а также прочих наследников.

Открытие появившегося наследства осуществляется независимо от наличия завещания или предполагаемого законного раздела. При этом начинается отсчет установленного по закону полугодичного временного отрезка, в границах которого претендентам надо успеть реализовать свое право на наследство, написав заявление и уплатив государственный сбор.

Душеприказчик подключается к процессу при указании на него в тексте завещания. При этом должно иметься не только распоряжение автора, но и согласие самого исполнителя завещания отвечать за возложенный на него функционал. Главная цель душеприказчика — воплощение последней воли умершего, оформленной в качестве завещания.

Также, как и при наличии завещательного указа, претендентам необходимо явиться в нотариальную контору. Важными документами для них будут являться те, которые отражают характер родства с усопшим. Просмотрев их, нотариальный специалист определит к какой очереди относится наследник и при наличии иных обратившихся объявит о его прерогативном или же нет положении.

Итак, имущество гражданина становится имуществом умершего, наследством только в результате его смерти, т.е. вследствие того же самого юридического факта, с которым ГК связывает прекращение гражданской правоспособности этого физического лица (согласно ст.17 ГК РФ, ст.52 ГК КР правоспособность гражданина прекращается смертью). Поскольку юридический факт, прекращающий правоспособность, является вместе с тем и юридическим фактом, кладущим начало наследованию, правоспособность гражданина обладает особым свойством — прекращаться с последующим наступлением наследования. Соответственно внутреннее свойство наследования состоит в том, чтобы начаться вслед за прекращением правоспособности физического лица. Оба отмеченных правила ГК носят императивный характер: смерть в силу закона обязательно прекращает правоспособность, а имущество умершего в силу закона так же обязательно переходит к другим лицам.

Таким образом, позитивной стороной наследования является то, что оно способствует поддержанию стабильности в обществе, поскольку способствует деловой активности, сохранению семейных устоев, обеспечению материальной базы для новых поколений, защите интересов должников и кредиторов наследодателя10. Следует также учитывать, что реализация конституционной гарантии права наследования ориентирована как на обеспечение частных интересов, так и на их оптимальную согласованность с интересами всего общества11. Наследование, наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой — является одним из оснований возникновения права собственности.

Объектом наследственных правоотношений на всех стадиях его развития выступает наследство, наследственное имущество. По-видимому, нужно различать объект правового воздействия, каковым является поведение людей, и то, на что это поведение устремляется. На всех стадиях развития наследственного правоотношения право воздействует на поведение людей. На первой стадии это действия по принятию наследства или отказу от него, на второй стадии — по оформлению наследственных прав, разделу наследства, исполнению вытекающих из принятия наследства обязанностей и т.д. Но, в конечном счете, эти действия совершаются по поводу наследства. Если бы наследства вообще не было, то совершение указанных действий было бы лишено смысла. По изложенным основаниям наследство можно считать объектом (ее предметом) наследственного правоотношения на всех стадиях его развития14.

Таким образом, наследственные правоотношения — это общественные отношения возникающие в связи с переходом прав и обязанностей одного лица к другому лицу в связи со смертью первого. Смысл общественного отношения, возникающего в результате смерти физического лица, — это взаимодействие остальных участников гражданского оборота по перераспределению имущества и имущественных прав и обязанностей, принадлежавших умершему (т.е. участнику, выбывшему из гражданских правоотношений), а также определение юридической судьбы наследства. Такое регулирование происходит в порядке универсального правопреемства13.

Поскольку весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно, нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего. Следует различать право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право становится правовым институтом, входящим составной частью в гражданское право. В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства8.

Рекомендуем прочесть:  Подоходный налог с продажи автомобиля в 2023 году

САМЫЙ БОЛЬШОЙ БАНК РЕФЕРАТОВ

Вместе с тем наследственное имущество может переходить не только к наследникам, но и к иным лицам. Однако это не означает, что субъектами наследственного правопреемства могут стать какие-либо другие лица, кроме наследников. Например, при завещательном отказе (легате) на наследников может быть возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности наследниками (ст. 1137 ГК РФ). Но и в подобных случаях субъектами наследственного правопреемства считаются только наследники как непосредственные правопреемники умершего. Отказополучатели же выступают лишь в роли кредиторов самих наследников.

В части третьей ГК РФ установлены восемь очередей наследников по закону (ст. 1142-1145, 1148 ГК РФ). Их количество существенно выросло по сравнению с ранее действовавшим законодательством: ст. 532 ГК 1964 г в первоначальной редакции предусматривала всего лишь две очереди наследников по закону, а в редакции Федерального закона от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ — четыре очереди.

Следует отметить, что не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием. Например, договор страхования жизни в пользу третьего лица тоже является распоряжением страхователя на случай смерти, но завещанием его признать нельзя, поскольку страхователь распоряжается не своим, а таким имуществом, право на которое возникает только после его смерти и поэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю.

Поэтому, разрешая вопрос о юридической судьбе такого рода сделок, необходимо руководствоваться правилами п.2 ст.170 ГК РФ, т.е. правилами о притворных сделках. Другими словами, при отсутствии в данной сделке чего-либо противозаконного к ней следует применять правила той сделки, которую стороны действительно имели в виду.

На практике встречаются случаи включения в брачный договор условий, ограничивающих свободу завещания (например, обязательство совершить завещание в пользу супруга, кого-либо из детей и т.п.). При наличии такого условия в брачном договоре оно является ничтожным как ограничивающее правоспособность супругов (п.3 ст.42 Семейного кодекса Российской Федерации.

Принципы наследственного права

Российское наследственное право прошло достаточно сложный путь развития. Первоначально, наиболее полно вопросы наследования были урегулированы в Русской Правде, система наследования в тот период исходила из концепции семейной общности имущества и, соответственно, ограничивалась тесным кругом семьи. В дальнейшем, с развитием товарно-денежных отношений, произошло существенное изменение наследственного права: наблюдается тенденция к расширению круга наследников, постепенно расширяется свобода завещательного распоряжения.

Юридическая наука, в том числе и цивилистическая, уделяла определенное внимание исследованию принципов права, приведению их в определенную систему, разработке на этой основе рекомендаций, призванных содействовать совершенствованию законодательства и практики его применения. Практическая сторона данного вопроса обусловлена тем, что в условиях все увеличивающейся свободы субъектов экономических отношений своевременное и отвечающее последним тенденциям правовое урегулирование их поведения становится необходимостью. Научный интерес к основным началам гражданского права подтверждается дискуссиями и противоречивыми мнениями по указанной проблеме.

Теоретическая база исследования – научные труды теоретиков гражданского и наследственного права, статьи в изданиях периодической печати по теме работы. Нормативную основу исследования составили положения российского законодательства разного времени, а также общего права по справочной системе «Консультант Плюс».

Наследование – приобретение имущества, оставшегося после смерти другого лица (наследодателя) 7 . Имущество, получаемое при наследовании, называют наследством, наследственным имуществом, наследственной массой. Наследство умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

В числе современных работ следует указать труды А.Т.Гаврилова, А.Н.Гуева, В.В. Гущина, Ю.Н.Власова, О.В.Мананникова, А.Л.Маковского и Е.А.Суханова, B.В.Пиляевой и др. Однако в новейшей литературе основные проблемы, связанные с практическими аспектами применения приципов и методов наследственного права, остались нерешенными. Возникают вопросы с применением института наследования по завещанию, отказа о завещании и другие вопросы. Необходим глубокий анализ наследственных правоотношений и особенностей их правового регулирования в современной России.

Понятие и виды наследования (Понятие, виды наследования и основные категории наследственного права)

Зачастую в ходе реализации наследственных прав случается довольно много спорных ситуаций. Для того, чтобы вопросы, связанные с применением норм наследственного права, были решены верно юристы пользуются разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, а также Конституционного Суда РФ. Определения и постановления указанных судов, однако, не являются источниками наследственного права, поскольку суды не обладают правом законодательной инициативы, а их постановления и определения имеют лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Тем не менее, они являются важнейшим материалом в разрешении спорных вопросов с применением норм наследственного права.

Такое право вступает в силу тогда, когда законный наследователь умер до того, как наследство было открыто, или вместе с человеком, наследство которого распределяется. В таком случае долю такого родственника получают уже его наследники. Если у умершего была, например, единственная дочь, и она погибла вместе с ним, то три ее сына получат полный объем наследства в равных долях. Дети же тех наследников, которых сам умерший лишил наследственных прав, на него также не могут рассчитывать, как и дети наследников, признанных недостойными. [21]

В статье 1111 ГК РФ законодательно установлены основания наследования, на сегодняшний день в России их два: по завещанию и по закону. Ранее в действовавшем законодательстве на первое место ставилось наследование по закону, на сегодняшний день – наследование по завещанию. Однако на практике наследование по закону встречается намного чаще, нежели наследование по завещанию. В ГК РФ установлено, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. [2]

В современном мире в условиях частной собственности в руках граждан оказалось довольно ценное имущество – это квартиры, жилые дома, акции, ценные бумаги, денежные средства, внесенные во вклад в банк и другое имущество. Все это свидетельствует о том, что в результате перехода к рыночным отношениям в Российской Федерации особую актуальность приобрели проблемы правового регулирования отношений в сфере наследования. Необходимо справедливо отметить, что без признания и всесторонней защиты права частной собственности немыслимо дальнейшее существование и развитие наследственных правоотношений.

В завещании может и должна быть выражена воля только одного лица, желающего распорядиться имуществом на случай смерти. Личный характер завещания закреплен в п. 3 ст. 1118 ГК РФ. Совершение завещания «лично» указывает на запрет его совершать через представителя, а также обязательное личное участие завещателя в совершении завещания.

Основные понятия наследственного права

Таким образом, наследование характеризует условия и порядок правопреемства в имуществе умершего гражданина (наследодателя) другими лицами (наследниками). Из этого следует, что по общему правилу никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы для регулирования правопреемства в имуществе умершего. В равной мере не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждение их имущества в случае смерти (см., например, п. 3 ст. 572 о ничтожности договора, предусматривающего передачу дара одаряемому после смерти дарителя). Для указанных целей может быть использован только институт завещания (см. п. 1 ст. 1118).

Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь: «Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного распоряжения.

С учетом вышесказанного представляется, что до внесения соответствующих изменений в действующее законодательство самостоятельные действия нотариусов по установлению фактического принятия наследства не основаны на законе. В то же время такие изменения приветствуют должны и быть внесены как можно скорее, чтобы провозглашенная презумпция нашла свое отражение в полномочиях нотариата и получила реальное воплощение, а не декларативную форму.

Например, если для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие участников общества и в таком согласии наследнику было отказано, он вправе получить от общества лишь действительную стоимость унаследованной доли (ст. 1176). В данном случае право на долю в уставном капитале преобразуется (меняет вид) в иное качество (право иного рода) — право на компенсацию. Другой пример можно обнаружить в ст. 1179, где речь идет о наследовании имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. В случае когда наследник не является членом такого хозяйства и ему отказано в принятии в члены хозяйства, он имеет лишь право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства.

Наряду с этим наследство может также открываться в день вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК РФ).

Рекомендуем прочесть:  Елси Граница Территории Снт Не Утверждена Планом Территории, То Какая Ситуация

6. Принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных посягательств. В наследственном праве данный принцип закреплен в ст. 1171 ГК, он также воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками и т. д.

5. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Этот принцип в отношениях по наследованию находит свое отражение в большом пласте норм наследственного права, являясь как бы канвой отрасли. Например, достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследования недостойных наследников, которое производится прежде всего в целях охраны основ правопорядка и нравственности.

В объективном смысле наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые образуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле заключается в том, что каждому человеку гарантирована возможность жить с сознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после смерти к его близким. Отсюда следует вывод, что предметом данной отрасли права являются гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.

3. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие этого принципа выражается прежде всего в том, как определен круг наследников по закону, которые призываются к наследованию в том случае, если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана.

Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания (ст. 1123 ГК), истолкованием содержания завещания именно так, как предполагал наследодатель во время составления завещания, выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. Не менее важное значение придается и охране интересов наследника, в том числе в отношениях, где наследники в соответствии с универсальностью наследственного преемства выступают в качестве обязанных лиц.

Традиционно под наследованием, или наследственным правопреемством, понимался (и в этом нет серьезных различий с современным определением) переход имущественных прав и обязанностей от умершего к его наследникам. Видов наследования также всегда было два: по завещанию и по закону. Другое дело, что на разных этапах развития общества в эти понятия вкладывался различный юридический смысл. Гражданское законодательство Российской империи предусматривало получение права собственности на имущество в порядке наследования по завещанию (ст. ст. 1010 — 1103 Свода законов гражданских) и по закону (ст. ст. 1104 — 1221 Свода законов гражданских) 1 . Со смертью субъекта фактически прекращаются те отношения, которые связывали его с другими лицами по поводу имущества. Но юридически отношения эти не прекращаются, они продолжают существовать, с той лишь разницей, что на место выбывшего субъекта становится его правопреемник. В свою очередь, анализируя нормы наследственного права, Д.И. Мейер указывал, что «лицо делается наследником двумя путями — или по завещанию, или по закону, — но как скоро достигает пункта, на котором делается наследником, то идет уже одним путем» 2 .

Завещание, а точнее духовное завещание, могло быть составлено гражданином, достигшим 20-летнего возраста (совершеннолетним). Духовные завещания могли быть крепостными или домашними, они различались по месту составления и заверения. Первые составлялись на гербовой бумаге в судах, магистратах или гражданской палате либо в местах, к ним приравненных, а вторые — на простой бумаге, как правило, дома и заверялись в гражданской палате. Недействительными признавались завещания, составленные безумными, сумасшедшими и самоубийцами (ст. 1017 Свода законов гражданских). В тех случаях, когда в завещании указывались лица, не имеющие права наследовать либо лишенные права обладать некоторыми видами имущества (например, недвижимыми дворянскими имениями), завещание признавалось недействительным (полностью либо частично). Отечественное гражданское законодательство до 1917 г. характеризовалось детальной проработкой регулируемых отношений. Не была исключением и регламентация наследования по закону. Данной проблеме было посвящено более 100 статей Свода законов гражданских 3 .

Значение наследственного права за последние годы, несомненно, выросло. Хотя большая часть наших граждан не стала жить лучше, однако появился значительный слой людей, которым принадлежит дорогостоящая собственность — земельные участки, коттеджи, ценные бумаги и т.д. Для таких людей совершено небезразлично, какова судьба принадлежащего им имущества после их смерти.

Проводя анализ одной из лучших работ по советскому наследственному праву — труда В.И. Серебровского «Очерки советского наследственного права» 6 , С.М. Корнеев указывал на то, что из содержания книги видно следующее: советская власть скоро забыла об отмене права наследования и достаточно полно урегулировала отношения наследования, предусмотрев почти все институты, которые свойственны наследственному праву буржуазных стран (хотя и в урезанном виде), например регулирование наследования по завещанию.

Попытаемся рассмотреть только общие положения наследования по закону. Право наследования распространялось «на всех членов рода, однокровное родство составляющих, до совершенного его прекращения не только в мужском, но и в женском поколении» (ст. 1111 Свода законов гражданских). Близость родства определялась линиями (связь степеней) и степенями (связь одного лица с другим посредством рождения). Отношения свойства не давали права наследовать по закону.

Вопросам исследования посвящено множество работ. В основном материал, изложенный в учебной литературе, носит общий характер, а в многочисленных монографиях по данной тематике рассмотрены более узкие вопросы проблемы «Основные понятия наследственного права». Однако, требуется учет современных условий при исследовании проблематики обозначенной темы.

Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим интересом к теме «Основные понятия наследственного права» в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью. Рассмотрение вопросов связанных с данной тематикой носит как теоретическую, так и практическую значимость.

  • Введение
  • Глава 1. Теоретико-методологический анализ темы «Основные понятия наследственного права»
    • 1.1. Теоретические аспекты изучения явления «Основные понятия наследственного права»
    • 1.2. Природа явления «Основные понятия наследственного права»
  • Глава 2. Исследование актуальности «Основные понятия наследственного права» в современных условиях
  • Глава 3. Пути решения проблемы «Основные понятия наследственного права»
    • 3.1. Возможности решения проблемы «Основные понятия наследственного права»
    • 3.2. Тенденции развития тематики «Основные понятия наследственного права».
  • Заключение
  • Список использованной литературы
    • 1. Нормативно-правовые акты
    • 2. Библиография
    • 3. Периодические источники
    • 4. Интернет-источники
  • Приложения

Источниками информации для написания работы по теме «Основные понятия наследственного права» послужили базовая учебная литература, фундаментальные теоретические труды крупнейших мыслителей в рассматриваемой области, результаты практических исследований видных отечественных и зарубежных авторов, статьи и обзоры в специализированных и периодических изданиях, посвященных тематике «Основные понятия наследственного права», справочная литература, прочие актуальные источники информации.

Кроме того, при изучении темы «Основные понятия наследственного права» были использованы такие периодические источники, как:

  1. Основные сведения о праве собственности. статья в 3-х частях. А.М. Болдырев, «Гражданин и право», № 11, 12, 1, ноябрь, декабрь, январь 2007-2008.
  2. Private banking: основные понятия, проблемы развития в России. И.А. Зарипов, А.В. Петров, «Организация продаж банковских продуктов», № 4, IV квартал 2007.
  3. Об основных проблемах применения правил поглощения акционерных обществ. А.В. Габов, «Журнал российского права», № 9, сентябрь 2007.
  4. Финансовые вложения: понятие, оценка, правила принятия к учету. С.Н. Поленова, «Все для бухгалтера», № 16, август 2007.
  5. Охрана труда: основные понятия и направления государственной политики. В. Труммель, «Кадровик. Трудовое право для кадровика», № 6, июнь 2007.

Понятие и принципы наследственного права

· В объективном смысле наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих наследование, которые образуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле заключается в том, что каждому человеку гарантируется возможность жить с сознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после его смерти к близким людям.

7. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов субъектов наследственного права в отношениях по наследованию — отстранение от наследования как по закону, так и по завещанию граждан, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя способствовали или пытались способствовать призванию их самих к наследованию либо к увеличению их наследственного имущества, если эти обстоятельства признаны судом.

· Наследственное право в субъективном смысле выражается в возможности конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать имущество умершего. Значение наследственного права в субъективном смысле заключается в том, что право наследования у конкретного лица возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем, включение его в круг наследников.

2. Принцип свободы завещания — ст. 1119 ГК РФ — завещатель по своему усмотрению вправе завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, отменить или изменить совершенное завещание.

3. Принцип обеспечения прав и законных интересов необходимых (обязательных) наследников — государство гарантирует необходимым (обязательным) наследникам право на обязательную долю в наследстве. Реализация права на обязательную долю ограничивается принципом свободы завещания.

Рекомендуем прочесть:  Пособия матерям-одиночкам в 2023 году выплаты и льготы по воронежской области

Совершенно естественно, что оставаться безразличным к судьбе своего имущества на случай смерти граждане не могут и не должны. До недавнего времени законодательство, которое регулировало наследственные правоотношения, то есть основания, порядок и условия перехода имущества гражданина (наследодателя) в случае его смерти к другим лицам (наследникам), — Гражданский кодекс РСФСР 1964г. — было рассчитано на существовавшие в момент его принятия экономические условия, которые характеризовались, среди прочего, преобладающей ролью социалистической собственности, и в первую очередь государственной, ограничение личной собственности граждан по ее составу, объему, источникам приобретения. Изменение экономических условий, утверждение частной собственности граждан и всемерная ее защита со стороны государства привели к принятию нового законодательства третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона РФ “О введении в действие части третьей гражданского кодекса Российской Федерации” № 147-ФЗ, от 26 ноября 2001 года, вступающим в действие с 1 марта 2002 года. Кроме того, в отношении завещаний, составленных до вступления в силу третьей части ГК РФ, применяются правила о недействительности завещания, закрепленные в ГК РСФСР (ст.7 федерального закона РФ “О введении в действие части третьей гражданского кодекса Российской Федерации” № 147-ФЗ, от 26.11.01 г.), независимо от того когда по ним откроется наследство до 1 марта 2002 г. или после. Все вышеперечисленное свидетельствует об актуальности выбранной темы.

Особое внимание хочется уделить теоретическим и практическим проблемам возникающим при реализации наследственных прав членами семьи наследодателя: рассматривается правовое положение в результате открытия наследства пережившего супруга, детей, в том числе усыновленных, родителей и иждивенцев.

Проводя анализ правовой основы, следует отметить, что вопросы наследственного права регулируются многими нормативными актами. В статье 35 Конституции РФ сказано, что право наследования гарантируется. Основным документом, регулирующим наследственные правоотношения, в настоящее время является раздел V третьей части Гражданского кодекса РФ. Важным источником наследственного права является раздел VII Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, также регулируют права наследования нормы Основ гражданского законодательства, Семейного кодекса РФ. Большое значение для правильного разрешения споров о наследовании имеет Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 1991г. №2 в редакции постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 “О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании” и другие правовые акты, о которых будет сказано ниже. В научной литературе, вопросы наследования наиболее полно освещены в книгах таких авторов как Барщевский М.Ю. “Наследственное право”, Пронина М.Г. “Право наследования”, Власов Ю. Н. “Наследственное право РФ” и многих других. Нормативная база, касающаяся вопросов наследственного права, достаточно обширна, однако даже с принятием третьей части ГК РФ не были устранены некоторые пробелы в законодательстве, более того появились новые нерешенные вопросы, которые будут рассматриваться в данной работе. Наследование процесс перехода имущество умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. При этом, в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим законом. Также в состав наследства не входят личные неимущественные права и другие нематериальные блага. В состав наследственного имущества не входят пособия по государственному социальному страхованию. Положением о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, утвержденным постановлением Президиума ВЦСПС от 12 ноября 1984 г. N 13-6, установлено, что пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, не полученные ко дню смерти рабочего или служащего, выдаются проживавшим совместно с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего. Единовременное пособие при рождении ребенка, не полученное ввиду смерти родителя, имевшего право на это пособие, выдается другому родителю или иному лицу, фактически воспитывающему ребенка. Кроме того, в п. 121 Положения содержится прямое указание на то, что оставшиеся недополученными пособия по государственному социальному страхованию не включаются в наследственное имущество.

Развитие института наследственного права на серьезном уровне началось в период существования Римской Республики и получила дальнейшее закрепление в последующий период генезиса Римского государства- эпоху империи. Основы наследственного права Древнего Рима получили дальнейшее развитие в период средневековья странах Западной Европы. Особых успехов институт наследственного права достиг во Франции во времена Наполеона I.

Проанализировать основные особенности составления завещания по новому законодательству в наследственном праве, рассмотрение форм завещания, исследование нового законодательства, сравнительный анализ его со старым, выявление и анализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями, постановка вопросов, оставленных законодателем без надлежащего внимания анализ судебной практики по делам о наследовании, рассмотрение коллизионных вопросов в этой области. Мы ставим перед собой следующие задачи: построить иерархическую систему законодательства о наследовании, рассмотреть общие правила наследования, дать понятие завещания, раскрыть его содержание и виды. Говоря о степени проработанности темы в юридических трудах различных авторов подчеркнем еще раз, что большинство статей и монографий посвящены третьей части ГК РФ в части наследственного права.

Наследственное право России

Формирование частной собственности на землю, скот, рабов привело к расслоению общества и послужило главной предпосылкой возникновения наследственного права. Египетские и шумерские источники содержат упоминания о переходе имущества от умершего к его правопреемникам. В раннеклассовом обществе (V-IV вв. до н.э.) переход имущества начинает регулироваться правом и носить характер универсального правопреемства.

Завещание в римском наследственном праве представляло собой изложение воли наследодателя перед римским народом. Выделялись две формы завещания. Так, завещание могло быть оглашено в народном собрании по куриям, которые собирались специально два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю — назначал себе наследника, мог распорядиться о выдаче наследником легатов, назначить опекуна жене и несовершеннолетним детям и т.д., а затем обращался к народу с просьбой засвидетельствовать это. Второй формой завещание было оглашение своей воли перед военным строем.

В первобытно-общинном строе, несмотря на то что в этот период от отца к сыну могли переходить орудия производства, такие общественные отношения не регулировались нормами права. Цель данных отношении была не в переходе имущества от одного члена семьи к другому, а в сохранении орудия труда, оружия, предметов быта в пределах родовой общины. Ученые едины во мнении, что экономической основой первобытно-общинного строя являлась коллективная собственность на средства производства.

Следующий этап развития римского права — преторское право. Новые социально-экономические условия привели к необходимости изменения существующих правовых институтов. Эта работа легла на судебных магистратов, главным образом — преторов, и осуществлялась преимущественно путем издания эдиктов.

Претор создавал особый интердикт для ввода во владение наследственным имуществом. Первоначально этот интердикт давался лицам, которых претор, после суммарною рассмотрения их претензий, считал вероятными наследниками по цивильному праву. Преторское право исправило сложившееся в древнейшие времена устранение эмансипированных, т.е. освобожденных от родительской власти детей, от наследования после отца. Императорское законодательство до Юстиниана обобщило и закрепило основные начала преторской системы наследования.

Место открытия наследства подтверждается справкой жилищно-коммунальной организации, уличного комитета, местной администрации или справкой с места работы с указанием места жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, те же учреждения могут выдать справку о месте нахождения имущества умершего или основной его части.

Абсолютно точное время смерти нередко сложно установить. Поэтому ГК РФ ввел новое правило, согласно которому граждане, умершие в один и тот же день (коммориенты), в целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК РФ).

Наследники – лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя. Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин, юридическое лицо, государство или муниципальное образование. Граждане и государство могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Причем возможность гражданина наследовать никоим образом не зависит от объема его дееспособности. Юридические лица могут выступать в качестве наследников только в том случае, если в их пользу составлено завещание.

Положения, действующие в данной сфере, принимались в начале 60-х годов прошлого века и определенной мере устарели, но, в целом, это весьма консервативная подотрасль гражданского права, многое в ней устоялось и в больших изменениях не нуждалось. Именно поэтому в ч. 3 ГК РФ сохранены большинство важнейших институтов наследственного права: принцип свободы завещания, принцип универсальности правопреемства, требование об обязательных наследниках и т.д.

2. Суммы страховых выплат (возмещений), причитающиеся выгодоприобретателям по договорам страхования жизни в пользу третьего лица в случае смерти застрахованных лиц, эти суммы выплачиваются страховщиками выгодоприобретателям (бенефициарам), указанным в договорах страхования (п. 1 ст. 934 ГК РФ);

Adblock
detector