Отличие изобретения от полезной модели

Понятие полезной модели и её отличия от изобретения

Полезная модель (англ. – utility model) – результат интеллектуальной деятельности человека, представляющий собой техническое решение задачи, воплощенное в конкретных материальных объектах (устройствах), это конструктивное исполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.[5]

§ к полезной модели не предъявляется такое требование, как изобретательский уровень. То есть, для охраны устройства в качестве полезной модели достаточно просто его неизвестности. Существенность или несущественность внесенных изменений в ближайший аналог не играет роли.

Но, на самом деле, это мнение является безосновательным и не отвечающим действительности,так как согласно Закону України»Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» права,предоставляемые собственнику патента на полезную модель, являются полностью идентичными тем правам,которые вытекают из патента на изобретение. Единственная разница заключается в том,что права эти действуют 10 лет для полезных моделей,а для изобретений — 20 лет.

Патентоспособность технического решения как изобретения заключается в его соответствии 3 критериям: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Соответствие определяется квалификационной экспертизой заявки, которую проводит патентное ведомство Украины после прохождения ею формальной экспертизы.

Из-за того,что в соответствии с действующим законодательством Украины патенты на полезные модели выдаются без проверки экспертизой Укрпатента сути заявленного технического решения (в отличие от изобретений, где проводится такая экспертиза), т. е. проверка осуществляется лишь по формальным признакам на наличие правильно оформленных документов, то у многих отечественных изобретателей сложилось ложное впечатление, что полезная модель является какой-то неполноценной и неэффективной с точки зрения защиты своих прав.

Т. е. патент на полезную модель предоставляет его обладателю все те же права, что и патент на изобретение, но в отличие от последнего, патент на полезную модель можно получить намного быстрее — в среднем на протяжении 6-8 месяцев с даты подачи всех документов в Укрпатент.

Чем изобретение отличается от полезной модели

Изобретениеэто — техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

  • Что защищаем? Изобретение всегда охраняет способ и продукт (разработку), а полезная модель гарантирует правовую защиту только устройству.
  • Как долго? Для изобретения 20 лет, для полезной модели – 10 лет. При условии ежегодной уплаты пошлины за поддержание в силе.
  • Что патентуем? В отличие от полезной модели, изобретение, помимо новизны и практической применимости, должно иметь изобретательский уровень, т.е. не являться очевидным для специалиста в определенной отрасли, также требования патентоспособности относительно изобретения и полезной модели отличаются.
  • Как составлены формула и описание? Роспатент предъявляет более жесткие требования к формулировке технического результата полезной модели, чем к тем же параметрам изобретения.
  • Как долго ждать? Средняя длительность рассмотрения заявок на объекты интеллектуальной собственности составляет 12 месяцев для изобретений и 2 месяца для полезных моделей. Срок выдачи патента — две недели со дня государственной регистрации.
  • Сколько потратим? Пошлины, взымаемые за патентование изобретения существенно выше, чем при регистрации полезной модели.

Для самой надежной защиты разработки обычно применяется стратегия зонтичной защиты, которая, подобно обычному зонтику, стремится захватить как можно больше объектов под свою тень. В нашем случае, эта стратегия выражается в том, что разработчики защищают основную технологию патентом на изобретение, а потом получают дополнительные патенты на полезные модели, например, для второстепенных, но тем не менее, важных функций.

  • Подадим 2 одинаковых заявки — на изобретение и полезную модель соответственно, однако последнюю отправим раньше на сутки. Так как экспертиза заявки на полезную модель закончится быстрее, она не противопоставит себя заявке на изобретение, которая опубликуется позднее, чем через год. Сначала вам выдадут патент на полезную модель, а через некоторое время — на изобретение.
  • Еще один способ — составим формулу патента и формулу полезной модели с небольшими отличиями друг от друга и подадим их единовременно. Как итог, они признаются разными, а так как имеют одинаковый приоритет подачи, их не противопоставляют, а выдают вам сразу два патента.

Написание правильной формулы – нелёгкая задача, поэтому перед её разработкой следует освоить все необходимые документы или доверить её составление профессиональным патентным поверенным, которые имеют достаточный опыт в защите изобретений и полезных моделей.

К полезной модели можно отнести исключительно технические решения, относящиеся к понятию устройства. Понятие изобретения шире, под него подходят решения технических задач, которые касаются продуктов, выходящих из-под определения «устройство» и технические решения, относящиеся к способам. Также к различиям можно отнести и сроки действия патентов. Для полезной модели – это 10 лет, для изобретений – 20. Требования к изобретениям по условию «новизна» более жесткие, к тому же действует дополнительное требование – изобретательский уровень.

Иногда случается путаница между полезной моделью и промышленным образцом, хотя, по сути, общий для этих понятий лишь тот факт, что их защита регулируется патентным законом РФ. Однако промышленный образец следует отличать от других объектов интеллектуальной собственности. К нему возможно отнести лишь решения, связанные с художественно-конструкторскими характеристиками изделия, которые определяют его внешний вид (то есть дизайн).

В России в качестве патентного объекта полезная модель появилась в 1992 году, целью её возникновения стало дополнительное поощрение инновационной активности и дальнейшее развитие рынка. Её введение действительно спровоцировало рост появления инноваций благодаря более простой подаче заявки, но была и негативная сторона в её появлении – качество разработок резко снизилось.

Описывается она с помощью признаков — характеристик патентуемого объекта, для её толкования могут быть использованы чертежи и графики. При работе над ней хорошо бы иметь при себе примеры и образцы других патентов. Это даст общее представление о правилах составления и компоновки заявки.

Более короткий срок охраны полезных моделей по сравнению с изобретениями обусловлен достаточно быстрым обновлением потребительского рынка в условиях конкуренции и, в связи с этим, значительно более простым механизмом их защиты. Заявка на полезную модель подвергается только формальной экспертизе и свидетельство на полезную модель может быть получено заявителем через полгода.

Сравнительный анализ патента на изобретение и патента на полезную модель в качестве инструментов правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности сделан на основе российского законодательства с учетом изменений, вступающих в силу с 01 октября 2014 г.

  • В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся только к устройству.
  • Критерии патентоспособности. Для изобретения – это новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень; для полезной модели – новизна, промышленная применимость. Таким образом для полезной модели достаточно соответствие требованию новизны и не требуется наличие изобретательского уровня или другими словами неочевидности. Новизна — это то, что не известно из существующего уровня уровня техники в сфере устройств, в частности отсутствие сведений о предлагаемом техническом решении в любых опубликованных научно-технических источниках во всём мире. Неочевидность (изобретательский уровень) требуется для изобретений, Неочевидность это то, такой результат технического решения, который не вытекает явным образом для среднего специалиста из существующего уровня техники. Например, человек шел по полю. К его брюкам прицепились метелки сорного растения (например таких растений как лопух (репей), подмаренник цепкий, морковку, череду, лютик, гравилат, репешок). Человек заинтересовался.механизмом зацепления сорняка к своим брюкам. В результате родилось изобретение ЛИПУЧКА, используемое сейчас в качестве элементов крепления обуви, одежды, сумок). Никто не думал, что свойство сорняка цепляться к брюкам, телу животных можно использовать в качестве липучки. Поэтому тут явным образом имеет место «неочевидность»
  • Срок получения патента на изобретение — от 18 месяцев, на полезную модель — от 6 месяцев.
  • Срок действия патента на изобретение — 20 лет (с правом продления на 5 лет для изобретений, относящихся к лекарственному средству, пестициду, агрохимикату), — 10 лет (без права продления, согласно изменениям ГК РФ от 12.03.2014 г.).
Рекомендуем прочесть:  Пособие на ребёнка в 2022 году в воронежской области многодетным семьям

Негативным последствием данной системы является меньшая надежность выдаваемой охранной грамоты и, как следствие, возможность оспаривания правомерности выдачи свидетельства. Чтобы этого не допустить, заявитель вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска по заявке для определения уровня техники и оценки новизны полезной модели  1. Механизм охраны полезных моделей в России предусматривает следующую особенность.

Решение принимается уже через 9 — 12 месяцев. Для сравнения, патент на изобретение нужно ждать от 1 до 3 лет.Срок действия патента также поможет определить, какой объект патентования выбрать. Патент на изобретение действует 20 лет — в этот период вы можете монопольно использовать разработку.

Отличие полезной модели от изобретения

Среди результатов интеллектуального труда, именно полезная модель и изобретение имеют практически идентичные признаки патентоспособности. Изобретения отличаются более глубокой проработкой формулы технического решения, что обуславливает его изобретательский уровень. О сходствах и различиях указанных объектов расскажем в этом материале.

Юридическое описание изобретения и полезной модели содержится в ст. ст. 1350-1351 к РФ. Оба объекта представляются собой техническое решение, что существенно отличает их от промышленного образца, который отражает только новый и оригинальный внешний вид продукции. Вот какими признаками характеризуются изобретения и модели:

На практике это означает следующее – в процессе рассмотрения заявки устанавливается, к какой сфере промышленного производства, науки или техники относится заявленное изобретение. В экспертизе по существу, проводимой ФИПС, участвуют эксперты и специалисты из обозначенной области науки и техники, который должны оценить формулу технического решения и его описание, чтобы сделать вывод о наличии или отсутствии изобретательского уровня.

Так как процедура патентования изобретений существенно сложнее и может затянуться до 60 месяцев, указанный вариант является эффективным способом защиты технологий от действий конкурентов. Получить режим охраны можно только на территории РФ, либо воспользоваться международными системами патентования – в рамках Евразийского патентного союза, либо по программе РСТ.

Владельцам патентов на изобретения и модель принадлежит равный объем полномочий. Они могут внедрять разработку в собственное производство и производить продукцию, передавать технологию третьим лицам по лицензии или продавать ее на своих условиях. Для защиты прав могут использоваться все стандартные способы – от предъявления требований нарушителям до судебного возмещения убытков и взыскания компенсации.

Понятие полезной модели и её отличия от изобретения

2. Наши гарантии — это наши клиенты, от которых Вы лично можете получить любые рекомендации о качестве нашей работы (мы готовы предоставить Вам их контактные координаты). Также наша гарантия — это то, что компания «ИНТЕЛИС — правовая поддержка» входит в консалтинговую группу «ИНТЕЛИС», насчитывающую более 50 сотрудников. Мы — часть достаточно крупной компании, дорожащей своим имиджем.

Полезная модель (англ. – utility model) – результат интеллектуальной деятельности человека, представляющий собой техническое решение задачи, воплощенное в конкретных материальных объектах (устройствах), это конструктивное исполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.[5]

§ к полезной модели не предъявляется такое требование, как изобретательский уровень. То есть, для охраны устройства в качестве полезной модели достаточно просто его неизвестности. Существенность или несущественность внесенных изменений в ближайший аналог не играет роли.

Полезные модели, их отличие от изобретений, особенности регистрации и защиты

Промышленная собственность – это обобщающее понятие, охватывающее круг объектов интеллектуальной собственности, непосредственно связанных с производством и предпринимательской деятельностью.Сюда отнесены изобретения, полезные модели, промышленные образцы и средства индивидуализации, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау). Охрана промышленной собственности имеет две отличительные особенности. Во-первых, охрана объектов промышленной собственности осуществляется, как правило, только после официального признания этих объектов как охраняемых объектов промышленной собственности. Такое признание может осуществляться различными путями в соответствии с национальным законодательством и обычно заключается в соответствующей регистрации и (или) выдаче определенных охранных документов (патентов, авторских свидетельств, свидетельств и т. п.). Во-вторых, первостепенное внимание в национальных законодательствах уделяется установлению содержания и охране исключительных имущественных прав для различных категорий их обладателей. Это объясняется особой важностью именно таких прав для целей промышленного применения большинства объектов промышленной собственности. Личные неимущественные права предоставляются национальными законодательствами авторам лишь некоторых объектов промышленной собственности (обычно авторам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также обладателям фирменных наименований), для ряда объектов (таких, как товарный знак, знак обслуживания) такие права законодательствами не предусмотрены, а для таких объектов, как наименования мест происхождения товаров или недобросовестная конкуренция, отсутствуют объективно. 4. Изобретения, объекты изобретения, защита изобретений. изобретениеобычно определяют как новое и инновационное решение технической проблемы. Оно может относиться к созданию нового продукта или способа или являться дальнейшим усовершенствованиемуже известного продукта или способа. 1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 3. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе. 5. Не являются изобретениями, в частности: 1) открытия; 2) научные теории и математические методы; 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 5) программы для ЭВМ; 6) решения, заключающиеся только в представлении информации. В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых. 6. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: 1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов; 2) топологиям интегральных микросхем.

3. Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

Если допущена ошибка в имени автора, то автор вправе требовать внесения изменений в тираже, либо публикации, осведомляющей о допущенной ошибке и какое имя считать правильным,либо требовать запрещения выпуска произведения в свет. На требования о защите личных неимущественных прав не распространяется исковая давность.

При этом необходимо отметить, что существует возможность наследования по праву представления. Наследование по праву представления означает, что место наследника занимает другое лицо, являющееся его наследником. Оно как бы представляет интересы наследника. Это может произойти лишь в том случае, если сам наследник не в состоянии осуществить свои права, потому что его уже нет в живых. Поэтому законодатель допускает, что в случае смерти наследника до открытия наследства, т.е. до кончины наследодателя, его место займет его наследник (или наследники).

62 вопрос Конституция РФ в ст. 44 гарантирует свободу художественного, научного, технического и других видов творчества и при этом провозглашает, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Это положение можно отнести и к промышленной собственности, так как она является составной частью интеллектуальной. Эта позиция государства нашла отражение в основополагающих для правовой охраны промышленной собственности законах – ГК РФ, Патентный закон РФ.Показателем эффективности законодательства в области охраны промышленной собственности является защищенность прав и законных интересов авторов и патентообладателей. Но прежде необходимо понять значения терминов «правовая охрана» и «правовая защита». Правовая охрана представляет собой всю совокупность мер, обеспечивающих ход реализации прав, включающая меры не только правового, но и экономического, политического, организационного и иного характера, направленные на создание необходимых условий для осуществления субъективных прав. Правовая защита лишь предусматривает меры, направленные на восстановление нарушенных прав или признание прав. Под защитой права на объекты промышленной собственности следует понимать реализацию предусмотренных законом мер, с помощью которых авторы, патентообладатели, владельцы товарных знаков и другие правообладатели объектов промышленной собственности, могут обеспечить восстановление своих нарушенных прав, пресечь их нарушение и применить к нарушителям санкции.

Рекомендуем прочесть:  Смогут ли судебные приставы снять со вклада мужа задолженность его жены

В круг таких лиц включаются (п. 1 ст. 1088 ГК): а) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; б) ребенок умершего, родившийся после его смерти; в) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе. Причем если в период постороннего ухода такое лицо стало нетрудоспособным, оно сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода; г) лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти. Под нетрудоспособными лицами в ст. 1088 ГК понимаются: а) несовершеннолетние в возрасте до 18 лет; б) лица старше 18 лет, обучающиеся по очной форме; в) инвалиды; г) лица, достигшие пенсионного возраста (женщины — с 55 лет, мужчины — с 60 лет). Членами семьи являются лица, связанные родством и (или) совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство. Иждивенцами умершего во всех случаях являются его несовершеннолетние дети, а факт иждивения иных лиц подлежит доказыванию ими и устанавливается судом. Согласно п. 2 ст. 1088 ГК вред возмещается: несовершеннолетним — до 18 лет, учащимся старше 18 лет — до окончания учебы, но не более чем до 23 лет; женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет — пожизненно; инвалидам — на срок инвалидности; одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, — до достижения ими 14 лет либо до изменения состояния здоровья. Размер возмещения определяется долей заработка или иного дохода потерпевшего, которую они получали или имели право получать при его жизни. При этом учитывается доля, приходящейся на самого умершего, а также доли трудоспособных членов его семьи, которые находились на иждивении потерпевшего, но не имеют права на получение возмещения вреда по случаю потери кормильца. В размер возмещения не засчитываются пенсии, назначавшиеся иждивенцам до и после смерти кормильца, а также их заработок, стипендия и другие доходы (п. 2 ст. 1089 ГК). При определении размера среднего заработка умершего применяются правила ст. 1086 ГК, но при этом в состав такого заработка включаются получаемые им при жизни пенсии, пожизненное содержание и иные доходы. Возмещение каких-либо дополнительных расходов, связанных со смертью кормильца, закон не предусматривает. Особую категорию составляют необходимые расходы на погребение, которые причинитель должен возместить помимо вреда, вызванного потерей кормильца (ст. 1094 ГК). Выплата возмещения вреда жизни или здоровью, как правило, производится ежемесячными платежами; однако суд при наличии уважительных причин и с учетом возможностей причинителя может присудить единовременный платеж, но за период не более 3 лет (п. 1 ст. 1092 ГК). Выплата дополнительных расходов зависит от их характера и может быть как единовременной, так и носить характер периодических платежей, в том числе не только за истекший период, но и на будущее время. Присужденный размер выплат может быть изменен судом по требованию заинтересованного лица — потерпевшего либо причинителя, исходя из изменения состояния здоровья потерпевшего либо имущественного положения причинителя. Если состояние здоровья потерпевшего ухудшилось, он может требовать увеличения размера выплат. Если же оно улучшилось, а также если снизился имущественный статус причинителя (в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 1083 ГК), причинитель вправе заявить о снижении размера выплат (пп. 3, 4 ст. 1090 ГК). Если размер возмещения судом был снижен на основании п. 3 ст. 1083 ГК (в связи с тяжелым имущественным положением причинителя), то при улучшении имущественного статуса причинителя потерпевший вправе требовать увеличения размера выплат. Кроме того, размер возмещения вреда изменяется посредством индексации сумм, выплачиваемых потерпевшему или его иждивенцам, при повышении стоимости жизни либо в связи с повышением МРОТ (ст. 318, 1091 ГК). Такая индексация производится судом независимо от состояния здоровья и имущественного положения сторон. На размер возмещения вреда по случаю потери кормильца влияет изменение круга иждивенцев. Так, при рождении ребенка умершего после его смерти при назначении выплат лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего, размер выплат каждому уменьшится в связи с увеличением количества иждивенцев. При прекращении выплат вышеназванным лицам, осуществлявшим уход, размер возмещения остальным управомоченным на получение компенсации гражданам увеличится (п. 3 ст. 1089 ГК). Для создания гарантий прав потерпевших в случае ликвидации юридического лица (причинителя) суммы, подлежащие выплате этим лицам, капитализируются и передаются той организации, которая будет осуществлять выплаты потерпевшим за счет капитализированных сумм (п. 2 ст. 1093 ГК). Согласно ГК правила капитализации и осуществления выплат должны быть установлены специальным законом или иными правовыми актами. До принятия такого закона судебная практика исходит из возможности выплаты компенсации за счет средств Фонда социального страхования РФ*(281).

2. Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

  • Электронная заявка (скидка 30% на пошлины)
  • Проверка патентной чистоты и патентоспособности
  • Проведение патентного поиска, подбор ближайших аналогов
  • Консультация по доработке
  • Подготовка заявки, формулы, реферата, чертежей
  • Ответы на запросы и защита при отказе

Чтобы получить патент на полезную модель, изделие должно соответствовать двум условиям патентоспособности: новизна и промышленная применимость. Новизна означает, что никто ранее о ней не заявлял (должна быть новой и актуальной в своей сфере), а промышленная применимость — возможно использовать в производстве. Таким образом, получить патент на полезную модель проще, чем на изобретение, поскольку эксперты не проверяют уровень техники.

Патент на промышленный образец — не единственная защита, которую вы можете получить для дизайна изделия. Его также можно зарегистрировать в качестве объемного товарного знака. Это позволит бессрочно защитить ваше дизайнерское решение, поскольку свидетельство о регистрации товарного знака имеет неограниченный срок. К тому же за незаконное использование товарного знака вы можете взыскать с нарушителя не только ущерб, но и компенсацию до 5 млн рублей.

Внешний вид изделия (дизайн) можно запатентовать в виде промышленного образца. Он отличается от изобретения и полезной модели, поскольку не является устройством или техническим решением, а имеет отношение только ко внешнему виду изделия. Например, дизайн упаковки или обуви, орнамент на обоях или ткани.

Срок действия патента также поможет определить, какой объект патентования выбрать. Патент на изобретение действует 20 лет — в этот период вы можете монопольно использовать разработку. Максимальный срок действия патента на полезную модель 10 лет, а промышленного образца — 5 лет. Эти отличия также объясняют, почему патентование изобретений и промышленных образцов обходится дороже, чем полезной модели.

Чем полезная модель отличается от изобретения

Юридическое описание изобретения и полезной модели содержится в ст. ст. 1350-1351 к РФ. Оба объекта представляются собой техническое решение, что существенно отличает их от промышленного образца, который отражает только новый и оригинальный внешний вид продукции. Вот какими признаками характеризуются изобретения и модели:

Среди результатов интеллектуального труда, именно полезная модель и изобретение имеют практически идентичные признаки патентоспособности. Изобретения отличаются более глубокой проработкой формулы технического решения, что обуславливает его изобретательский уровень. О сходствах и различиях указанных объектов расскажем в этом материале.

  • если технология находится в стадии доработки и подтверждения изобретательского уровня, соискатель подает заявку на регистрацию полезной модели – описать такой объект и составить формулу существенно проще, чем для изобретения;
  • зарегистрировав заявку на модель, компания фактически получает конвенционную защиту изобретения, так как приоритет будет установлен по всем возможным объектам интеллектуальной собственности (изобретение, модель, промышленный образец);
  • так как экспертизы проводятся только по заявлению соискателя патента, заявка на модель будет считаться зарегистрированной и охраняемой, однако дальнейших действий в ФИПС проводиться не будет;
  • доработав изобретение и подтвердив все признаки патентоспособности, заявитель подает на него заявку – одновременно отзывается ранее поданная заявка за полезную модель;
  • все дальнейшие экспертизы будут проводиться в отношении заявки на изобретение.
Рекомендуем прочесть:  Акт На Предмет Исполнения Гарантийных Обязательств

Ввиду более широкого научного и практического значения, изобретению предоставляется охрана на 20 лет. Для технических решений в сфере оборота лекарственных средств и препаратов этот период может достигать 25 лет. Полезная модель будет обладать защитой только на 10 лет. Патенты на оба указанных объекта не подлежат продлению.

При этом изобретением можно назвать техническое решение, относящееся не только к устройству, но и к группе нескольких устройств, а главное и к способу, по которому устройство (группа устройств) работает, в соответствии со ст. 1350 ГК РФ. Также важно отметить, что и устройство, и способ, связанный с этим устройством, можно описать в одной заявке и получить один патент, по сути на два технических решения.

Основным отличием патента изобретения от полезной модели является то, что последняя может быть известной, но при этом нигде не должно встречаться её описание. Ею признается практически любое устройство. Что касается прав, которые предоставляются патентообладателям изобретения и полезной модели, то в обоих случаях они имеют исключительное права на запатентованное интеллектуальное достояние.

Одним из таких документов является патент, полученный на полезную модель. Он выдается на государственном уровне. Его действие распространяется на разработки, которые ввиду своих новаторских и технических особенностей не могут быть признанными изобретениями. Что касается последних, то они должны иметь некоторую деталь новизны и быть применимы в промышленности. Данной формой классификации, относительно полезной модели, пользуются не во всех странах.

Свидетельство на запатентованную полезную модель действует на протяжении 10 лет. После истечения которых, его охраноспособность может быть продлена ещё на 5 лет, если владелец своевременно подаст ходатайство в Патентное ведомство. Очень важно, чтобы патентованная полезная модель отличалась новизной и актуальность в сфере промышленности, не противоречила моральным и гуманным нормам, существующим в государстве. Охраноспособность не присваивается объектам, которые:

Что касается обжалования действующего патента на полезную модель в соответствующих инстанциях, то провести процесс будет труднее, по сравнению с тем, который связан с опротестованием охраноспособности изобретения, что обусловлено некоторыми недочетами в законе, применимом в данном случае.

Описать и доказать изобретательский уровень своего технического решения достаточно сложно. Усовершенствование объекта должно быть не только новым и промышленно применимым, но и быть неочевидным для специалиста в той области, в которой был создан объект. Исходя из сложившейся практики специалистов патентного бюро «ТЕХПАТЕНТ» (работаем в данной сфере более 30 лет), в большинстве полученных авторских описаний, полученных от наших заказчиков, проще указать новизну и промышленную применимость (получить патент на полезную модель), чем обнаружить изобретательский уровень, и получить патент на изобретение.

Полезная модель, исходя из нормативных актов, имеет достаточно жесткое определение, которое дополняет имеющуюся ст. 1351 ГК РФ. Полезной моделью можно назвать техническое решение, относящееся только к устройству, которое состоит из компонентов (элементов, частей), которые связаны между собой механически.

Если говорить о патенте на полезную модель, то здесь лишь два условия патентоспособности – новизна и промышленная применимость. Изобретение же предполагает три обязательных условия – кроме двух вышеперечисленных, для изобретения действует так же и изобретательский уровень.

При этом изобретением можно назвать техническое решение, относящееся не только к устройству, но и к группе нескольких устройств, а главное и к способу, по которому устройство (группа устройств) работает, в соответствии со ст. 1350 ГК РФ. Также важно отметить, что и устройство, и способ, связанный с этим устройством, можно описать в одной заявке и получить один патент, по сути на два технических решения.

Если рассматривать такое различие между полезной моделью и изобретением, как стоимость услуг по их рассмотрению и регистрации, то здесь нужно помнить о том, что цена патентования полезной модели не всегда меньше, чем стоимость патентования изобретения в России. Это связано с тем, что затраты на подготовку формулы, описания и реферата для полезной модели часто соизмеримы с аналогичными затратами на подготовку заявочных документов для изобретения. Тем не менее, получить патент на полезную модель, как правило, проще и немного дешевле, чем получить патент на изобретение.

Что касается наименования разделов описания модели, разработанной в России, то их указывать совсем необязательно. Затем в списке описания должна следовать информация об области техники, к которой данная полезная модель имеет непосредственное отношение. Здесь уже указывается уровень техники, промышленная применимость, похожие полезные модели, которые в данный момент существуют на рынке, и прототипы. Естественно, чтобы доказать уникальность и незаменимость разработки, нужно также предоставить какую-либо полезную информацию об аналогах и прототипах, а именно их недостатки, недоработки и прочее. Такие уточнения пойдут только на пользу тому, кто желает зарегистрировать свою разработку.

Промышленно применимая полезная модель — это такая модель, которая может быть применена в производственном процессе в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, других направлениях жизненной деятельности общества. Как мы помним, только такая модель может получить правовую охрану.

Начнем с того, что дадим определение полезной модели, что она собой представляет. Итак, полезная модель — это техническое решение, которое по своей сути сходно с изобретением, но относится только к устройству. Полезная модель является нематериальным объектом, используемым в любой области человеческой деятельности. Определение устройства можно прочитать на этой странице нашего сайта.

Признанию патентоспособности не мешает размещение сведений о сущности изобретения в общем доступе, если заявка в Роспатент подана не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. Другими словами, если Вы раскрыли суть Вашей разработки, к примеру, в интернете, с этого момента у Вас есть только полгода, в течение которых Вы сможете получить на нее патент. Это же требование распространяется на полезные модели и пром.образцы.

Внешний вид изделия (дизайн) можно запатентовать в виде промышленного образца. Он отличается от изобретения и полезной модели, поскольку не является устройством или техническим решением, а имеет отношение только ко внешнему виду изделия. Например, дизайн упаковки или обуви, орнамент на обоях или ткани.

Мне думается, что многие патентуют свои изобретения там, где не только сама процедура патентования проще, а еще и там, где применить свое изобретение, открыв производство, несравненно проще, чем в России. То есть за рубежом. И если процедуру патентования можно (и обязательно нужно) значительно упростить, удешевить и разбюрократить, то останется проблема с использование результата этого патента — организации производства и его жизнедеятельность на территории страны.

3. В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на се территории. Другие требования к патентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации, а также его правомочия в отношении ведения дел, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, устанавливаются законом.

Авторское свидетельство — документ, удостоверяющий авторское право на изобретение. Авторское свидетельство представляет собой альтернативу патенту. В отличие от патента, авторское свидетельство не сохраняет за автором исключительное право на использование изобретения, но при этом государство обязуется применять изобретения в экономике и обороне, с выплатой вознаграждения изобретателю (автору).

1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся только к устройству. В качестве изобретения, в отличии от полезной модели, может быть защищена система, комплект или набор устройств.

Преимущества, вытекающие из получения патента, очень специфические и определяются тем фактом, что патентообладатель может не допускать изготовления, использования, продажи, предложения к продаже или ввоза изобретения какими либо другими лицами на террритории охватываемой патентом. Это вовсе не обязательно даёт изобретателю или патентообладателю право использовать изобретение, если, например, такое использование было бы незаконным – как в случае незаконного использования игрового автомата, однако патентообладатель может воспрепятствовать другим лицам в сбыте изобретения и извлечении из него прибыли в течении многих лет.

Adblock
detector