Актуальные Проблемы Наследства

В настоящее время существует только один вариант приобретения права собственности незаконным добросовестным владельцем на движимое имущество — через приобретение по давности (ст. 234 ГК РФ). В данном случае необходимо учитывать, что течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со ст. 301 и 305 ГК РФ, начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям.

Изменения, внесенные Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 217-ФЗ (вступившим в силу с 1 января 2005 г.) в ст. 223 ГК РФ, предусматривают возникновение у добросовестного приобретателя права собственности на недвижимое имущество с момента его государственной регистрации. Регистрация права собственности осуществляется на основании решения суда. Поэтому наследники, если нет соответствующего решения суда, должны будут обратиться в суд с соответствующим заявлением.

Также имущественным правом, переходящим по наследству, является право требования, вытекающее из различных договоров (например, вытекающее из договора займа, договора коммерческого найма, купли-продажи и т.д.). Так как у наследодателя могут быть должники, которые не успели ко дню смерти наследодателя надлежащим образом исполнить свои обязательства либо срок исполнения их еще не наступил (например, если наследодатель внес деньги за квартиру, но не успел зарегистрировать договор, то его права как покупателя переходят к наследникам).

В состав наследственной массы в отдельных случаях могут входить также личные (неимущественные) права, связанные с входящими в это имущество имущественными правами. При этом имеется в виду их вхождение в единый правовой институт, например в институты авторского или изобретательского права. Нередко эти личные права (например, право на отзыв обнародования и т.д.) имеют основополагающее значение для связанных с ними прав имущественных. Следовательно, эта взаимосвязанность имущественных и личных (неимущественных) субъективных гражданских прав ни в какой мере не принижает значения личных (неимущественных) прав . Такой же позиции придерживается А.П. Сергеев , указывая на то, что состав наследства нельзя сводить к одним лишь имущественным правам и обязанностям, а потому правильнее вести речь именно о наследстве или о наследственной массе, но не о наследственном имуществе, что вольно или невольно сужает круг объектов наследственного правопреемства.

В состав наследства входит право требования возмещения вреда, причиненного имуществу наследодателя. Получают наследники и страховую сумму, подлежащую выплате в случае смерти застрахованного лица — наследодателя, если в договоре страхования не был указан получатель этой суммы либо хотя и был назван, но умер ранее застрахованного и последний другого получателя не назначил.

2 Актуальные проблемы наследства по Закону

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполноводные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполноводных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления [1].

Следует порекомендовать нотариусам шире использовать возможность включения в свидетельство о праве на наследство тех наследников, которые не могут подтвердить своих родственных отношений с наследодателем, если при этом есть добровольное согласие наследников (чье родство не вызывает сомнения), подтвердивших свою степень родства.

Наследственное имущество делится поровну между наследниками призываемой очереди. Исключением из этого правила является наследование по праву представления. Наследники, призывающиеся к наследованию по праву представления, независимо от их числа, наследуют только долю того их родителя, который мог бы являться наследником по закону.

Вместе с тем при недостаточности доказательств, подтверждающих родственные отношения и их степень, нужно истребовать решение суда об установлении необходимых юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.).

При отсутствии наследников по закону, перечисленных выше, либо если никто из них не имеет права наследовать, или все они отстранены от наследования, или никто из них не принял наследство, или все наследники отказались от наследства без указания, что отказываются в пользу другого наследника, применяются правила наследования выморочного имущества.

Не стоит забывать, что при жизни наследодатель в любое время может изменить или отменить ранее составленное завещание по любой причине, в том числе и при совершении противоправных действий он сам может осуществить защиту от посягательств на свободу завещания.

Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в данном случае необоснован. Между Республики Казахстан и Эстонской Республикой заключен двусторонний международный договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 26 января 1993 г. Статьей 41 данного международного договора провозглашен принцип уравнивания в правах граждан договаривающихся сторон, в соответствии с которым граждане одной договаривающейся стороны приравниваются в правах к гражданам другой договаривающейся стороны, проживающим на ее территории, в отношении способности составления или отмены завещания на имущество, находящееся на территории другой договаривающейся стороны, или на права, которые должны быть там осуществлены, а также в отношении способности приобретения по наследству имущества или прав. Имущество или права переходят к ним на тех же условиях, какие установлены для собственных граждан договаривающейся стороны, проживающих на ее территории.

Единственным исключением из этого общего правила является нахождение граждан в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполноводные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполноводных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления [1].

Расширение круга наследников по закону является, несомненно, прогрессивным шагом на пути совершенствования наследственных правоотношений, поскольку Гражданский кодекс КазССР не в полной мере обеспечивал права и законные интересы граждан. Возможность сокращения случаев призвания государства к наследованию при наличии родственников наследодателя в значительной степени способствует становлению гражданского общества в нашей стране, а также укреплению и развитию основных начал гражданского законодательства.

На практике в процессе применения п.2 ст.1153 ГК РФ возникла проблема, связанная с тем, что совершенные наследником конклюдентные действия, с формальной стороны свидетельствующие о фактическом принятии наследником наследства, тем не менее не отражают воли этого наследника принять наследство. При этом следует учитывать, что п.2 ст.1153 ГК РФ допускает опровержение презумпции о фактическом принятии наследства. Наследник, вступивший в фактическое владение наследственным имуществом, считается принявшим наследство, пока не доказано иное. На мой взгляд, в данном случае самым убедительным доказательством иного может быть признано заявление самого наследника об отношении к наследственному имуществу, в частности о непринятии им наследства.

Основной проблемой наследования выморочного имущества является отсутствие закона, определяющего порядок его наследования и передачи в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. В законе, издание которого предусмотрено в п.3 ст.1151 ГК РФ, было бы целесообразно четко определить:

  1. Принятие наследства представляет собой осознанный акт поведения каждого в отдельности наследника, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, участником которых при жизни был наследодатель.

На практике процедура расчета обязательной доли вызывает множество вопросов и сложностей. Для разрешения данной проблемы предлагается следующий алгоритм действий участников наследственных отношений: каждый наследник в форме заявления должен сообщить нотариусу количество наследников по закону, перечень наследственного имущества, в том числе незавещанного, и его оценку. Только при условии, что заявленные всеми наследниками сведения совпадают, нотариус производит расчёт размера обязательной доли имущества и определение имущества, подлежащего передаче обязательному наследнику. После чего наследники должны выразить свое согласие/несогласие на произведённый нотариусом расчёт и подать заявления о выдаче свидетельств в рассчитанных долях и свидетельства о праве на наследство.

Рекомендуем прочесть:  Выплаты По Коллективному Договору Сроки

Проведенный анализ положений главы 63 ГК РФ показывает явную недостаточность правовых норм для эффективного регулирования наследственных отношений, наличие правовых вопросов, не имеющих четкой и однозначной законодательной регламентации, что в итоге порождает массу споров и трудностей при применении данных норм.

Актуальные проблемы современного наследования по закону

В новых условиях Российской государственности определенная роль в преобразовании экономической основы общества отводится совершенствованию наследственного законодательства, поскольку возрастают требования в реализации принципа социальной справедливости.

Это объясняется тем, что в результате становления рыночных отношений и закрепления за гражданами права частной собственности на имущество, переходящее в порядке наследования, круг этих объектов значительно расширился и в работе будет необходимо уделить отдельное внимание проблемным вопросам, которые возникают в наследовании по закону и не могут быть разрешены без внимания судебных органов к ним. Конституционная гарантия наследования связана и с различными отраслями современного Российского законодательства, и это прежде всего, с гражданскими, семейными, жилищными, земельными нормами, которые так же регулируют институт наследования.

Целью данной работы является освещение и анализ, а так же изучение, прежде всего, новых, ранее не возникавших проблем в правовом регулировании наследования по закону, вызванных увеличением числе очередей по закону, уменьшением размера обязательной доли, проблем, возникающих при наследовании лицами, находившимися на иждивении, а так же в актуализации проблем законодательного регулирования основания и механизма отстранения от наследства недостойных наследников, проблеме выморочного имущества, а так же проблеме наследования отдельных видов имущества, таких как наследование земельных участков, имущественных прав на них.

Актуальность данной выпускной квалификационной работы в настоящее время, обусловлена тем, что право наследования является неотъемлемым правом личности в жизни современного общества и представляет интерес не только для юристов, но и затрагивает интересы каждого, кто вовлекается в орбиту действия наследственного права. А принятие и введение в действие с 1 марта 2002 года части третьей ГК РФ, содержащей раздел V «Наследственное право», предопределило новые подходы к исследованию института наследования по закону в РФ, что еще раз подтверждает актуальность и своевременность написания работы.

Вопрос о времени открытия наследства важен, поскольку с ним связано определение круга лиц, которые выступят наследниками, состава наследственного имущества, начало срока для предъявления требований кредитора, срок для принятия и отказа от него, срок для выдачи свидетельства о праве на наследство.

Приобретение наследства: актуальные проблемы теории и практики

Особого внимания заслуживают специальные требования к заявлению о принятии наследства (о выдаче свидетельства о праве на наследство), которое пересылается наследником по почте или передается нотариусом другим лицом (курьером, например). В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ в этом случае подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185.1 ГК РФ.

До сих пор речь шла о формальном способе принятия наследства. Между тем законодательство предусматривает возможность принять наследство путем совершения фактических действий, т.е. действий, из содержания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять наследство. В юридической литературе подобные действия именуются конклюдентными, а данный способ принятия наследства — фактическим принятием наследства. Пункт 2 ст. 1153 ГК РФ устанавливает: признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В практике правоприменения нередко возникают споры по поводу признания тех или иных действий в качестве действий по принятию наследства. Нередко наследники, пропустившие срок для принятия наследства, обращаются в суд с требованием установить факт фактического принятия наследства. При этом в обоснование своих требований наследники часто приводят различные аргументы: «участвовал в похоронах и в поминальных обедах наследодателя, забрал фотографии и часть предметов домашней обстановки и квартиры наследодателя и перевез в свою квартиру», «участвовал в похоронах матери и проживал в доме после похорон до 9 дней». В одном из дел истцы в числе доказательств, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, указали на то, что после похорон из сада взяли яблоки.

Акт принятия наследства, по мнению большинства ученых, представляет собой одностороннюю сделку. Как правильно отмечает О.В. Мананников, «для совершения акта принятия наследства конкретным наследником согласия или волеизъявления других наследников, за исключением случая пропуска срока на принятие наследства, не требуется (п. 2 ст. 1155 ГК РФ), а волеизъявления наследодателя уже быть не может».

Согласно п. 1 ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Таким образом, существует два документа, которые можно представить нотариусу в связи с намерением принять наследство: заявление о принятии наследства и заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Проблемы и правовые последствия принятия наследства

В исключительных случаях (при неосведомленности о смерти наследодателя или других уважительных причинах) для принятия наследства допустима отсрочка — не более полугода после устранения причин пропуска. В такой ситуации права восстанавливаются в суде на основании документальных подтверждения неустранимости препятствий.

В таком случае наследнику предстоит обращение в суд с заявлением об установлении родства с покойным. Кроме заявления он должен предоставить судье доказательства в пользу изложенных им фактов и обстоятельств, правильно обосновать законность своих требований. В этом преемнику пригодятся любые достоверные и неопровержимые данные, прямо или косвенно свидетельствующие о правдивости его слов, например:

  1. Обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, а, если оно ещё не открыто, то к любому действующему нотариусу по месту последней регистрации наследодателя.
  2. Предоставить ему документы, подтверждающие право наследования — паспорт, свидетельство о рождении/браке/усыновлении, позволяющее установить родственные связи с умершим (если наследственное делопроизводство не заведено, потребуется еще и свидетельство о смерти наследодателя со справкой о месте регистрации).
  3. Получить отказ в выполнении нотариальных действий.
  4. Собрать документы, написать иск о восстановлении срока наследования и подать в районный суд по месту жительства ответчиков (наследников, принявших имущество покойного).
  5. Оплатить госпошлину.
  6. Получить решение суда, и, если оно положительное, направить его нотариусу для дальнейшего оформления наследства.

Обрести свою долю имущества можно и без судебных разбирательств, если остальные наследополучатели будут не против и выразят свое согласие в письменной форме. Разрешение подается ими лично нотариусу, ведущему наследственное делопроизводство, либо пересылается по почте. В последнем случае подпись отправителя должна быть удостоверена любым зарегистрированным нотариусом.

Будущему наследополучателю лучше заблаговременно постараться их исключить. В противном случае слаженная процедура принятие имущества наследодателя рискует перерасти в длительный судебный процесс с неясным исходом. Если наследство уже открыто и потенциальные осложнения застигли преемника врасплох, ему поможет оперативное и грамотное урегулирование проблемной ситуации.

Юридический факультет

Находясь в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный возможности совершить завещание в соответствии с установленными правилами, Яковлев изложил последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Наличие чрезвычайных обстоятельств в каждом конкретном случае устанавливает суд. Он определяет степень реальной опасности для жизни человека, оказания ему необходимой помощи, а также возможности приглашения нотариуса или иного лица, имеющего право удостоверения завещания.

Действующее гражданское законодательство предусматривает, что завещания могут быть удостоверены не только нотариусами, но и другими лицами. В статье 1127 Гражданского Кодекса РФ приведен перечень случаев, когда завещатель, находясь в особых обстоятельствах, не может обратиться к нотариусу, а также исчерпывающий перечень должностных лиц, которые вправе при таких условиях удостоверить завещание:

Однако при составлении завещания на доли завещатель, кроме определения долей наследников в идеальном выражении, может указать, какая конкретно часть дома, предназначена в пользование каждому из названных им наследников (например, сыну – южная половина, дочери – северная), что предотвратит возможные в дальнейшем споры между наследниками 7 .

Рекомендуем прочесть:  Устав садоводческого товарищества 2023 год

Согласно заключению БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» Сорокина, на момент составления завещания страдала психическим расстройством в форме деменции со смешанными заболеваниями (сосудистого — атрофизического генеза). Об этом свидетельствуют данные анамнеза, из которых видно, что у Сорокиной Р.А., начиная с 2008 года, стали проявляться нарушения ряда высших функций коры головного мозга, а именно, памяти, внимания, ориентировки, мышления, понимания, способность к обучению и суждениям, которые носили хронологический и прогрессирующий характер, и по поводу которых Сорокина неоднократно проходила амбулаторное и стационарное лечение. Степень нарушения психических функций Сорокиной была выражена столь значительно, что она не могла понимать значение своих действий и руководить ими на момент составления завещания.

Правовые проблемы наследования по закону и по завещанию, а также последствия при принятии наследства

Если в тексте присутствуют небольшие описки (например, инициал наследника указан неверно, но уточняется его степень родства), то завещание не потеряет свою силу, поскольку из него можно извлечь необходимую информацию.

  • Если ошибки в тексте признаны грубыми и из-за них нельзя узнать достоверную информацию, которую пытался донести завещатель, то это помешает ему вступить в силу.
  • Также нельзя наследовать по завещательному документу, написанному недееспособным лицом.
  1. Известно, что этот документ был написан наследодателем с применением морального или физического насилия.
  2. Он составил его после совершения угроз.
  3. Его заставили это сделать обманным путём.
  4. Наследодатель сделал это во время болезни и не мог отдавать отчёт о своих действиях (или в любой другой подобной ситуации).
  5. Другие возможные случаи, когда появляются сомнения, что документ был написан не по собственной воле человека.

Считается, что на практике редко наследования доходит до 7 очереди, но на самом деле такие случаи не редки. А поскольку там прописаны люди, которые вовсе не обладают родственными связями с усопшим (падчерицы, отчимы), возникает множество споров по этому поводу.

  • Оно имеет письменную форму и написано от руки самим человеком, который желает оставить наследство (за исключением особых случаев).
  • Оно должно быть заверено нотариусом или другими лицами, которые в определённых ситуациях уполномочены на это действие (капитан корабля, главный врач).
  • В тексте должны быть указаны время и место удостоверения (кроме закрытой формы).
  • На нём должны стоять данные и подписи свидетелей (если они необходимы).

В этом случае после получения информации о смерти наследодателя ему необходимо обратиться с иском в суд для восстановления своих прав. Там же нужно будет приложить соответствующие документы, которые подтвердят уважительность причины его позднего обращения.

  • Долги по наследству. Зачастую наследникам попадает в руки не только желанное имущество, но и кредиты, и другие долги наследодателя. Тогда они имеют право отказаться от наследной доли целиком (особенно, если долги превышают стоимость имущества), либо обязаны заплатить часть денег эквивалентную своей доли наследства.
  • Отсутствие наследного имущества. Может случится так, что человек указывает в завещании определённую вещь, но с его смертью она теряет свою ценность (автомобиль разбит в автокатастрофе). Тогда из наследования она исключается.
  • Актуальные проблемы, возникающие при вступлении в наследство

    При этом наследник, пропустивший установленный срок, должен обратиться в суд не позднее 6 месяцев после того, как отпали причины пропуска данного срока. Наконец, наследник может принять наследство по истечении установленного срока без обращения в суд, если на то выразят письменное согласие все остальные наследники, принявшие наследство.

    Встречались в судебной практике и споры, которые требовали включения в наследственную массу обязательств возмещения наследниками морального ущерба, нанесенного наследодателем или по компенсации определенного вреда. К примеру, когда в период жизни наследодателя его присудили выплатить сумму морального ущерба или компенсации, однако на момент его смерти эта сумма выплачена не была и теперь должна перейти к наследникам со всеми другими имущественными правами.

    Для того, чтобы доказать факт постоянно проживания с наследодателем, в нотариальную контору могут быть предъявлены такие документы как справка из ЖЭКа, правления жилищно-строительного кооператива или специального органа местного самоуправления. Кроме того, документами о вступлении в наследство могут послужить: копия решения суда, которое вступило в свою законную силу, о том, что наследник своевременно принял наследство, регистрационная запись в паспорте наследника также может стать свидетельством того, что на момент открытия наследства наследник постоянно проживал с наследодателем.

    В достаточной мере сложными являются дела, которые посвящены требованию восстановить сроки для принятия наследства. Проблема заключается в том, что в судебном порядке вопросы о восстановлении сроков вступления в наследство решаются только в том случае, если другие наследники, уже вступившие в наследство, отказываются дать согласие на принятие наследства другими наследниками. В этих случаях требования о восстановлении сроков напрямую связаны с разрешением вопросов о праве вступления в наследство. И тогда помощь профессионального адвоката просто незаменима, адвоката, который хорошо разбирается в вопросах наследства.

    В первом случае наследодатель еще при жизни указывает, кому и в какой доле будет передано имущество. Если указание на долевое соотношение отсутствует, то раздел имущества между наследниками производится в равных долях. Лицо, не указанное в завещании, не может заявлять права на наследство, хотя оно имеет право оспорить такое решение наследодателя через суд. Аналогично, если завещание очевидным образом ущемляет права одного из наследников, то его также можно оспорить в ходе судебного процесса.

    Проблемы принятия наследства и отказа от наследства

    Такое словосочетание, как «отказ от наследства », любому человеку, далёкому от юриспруденции (или ни разу не сталкивавшемуся с проблемами, связанными с завещанным имуществом), кажется по меньшей мере странным. Зачем нужно право отказа от наследства . ведь получение наследства — это получение в собственность ценных вещей, предметов искусства, недвижимости и так далее? Но, как показывает практика, на деле всё обстоит несколько сложнее — не всегда получение имущества по завещанию является таким уж большим благом. Более того — порой отказ от доли в наследстве является единственным способом избежать каких-либо проблем. Можно привести такой пример: человеку оставляют долю в бизнесе. Безусловно, на первый взгляд кажется, что это прекрасное наследство. Но потом может оказаться, что вместе с долей к человеку перешли и огромные долги, которые оставил после себя наследодатель. Возможен и иной сценарий: наследник получает по завещанию дом. Наследник очень счастлив, а потом узнаёт, что ему завещали вовсе не роскошным особняк недалеко от города, а маленькую разваливающуюся избушку за тысячу километров от его дома, на ремонт которой придётся потратить внушительные финансовые средства (не говоря уже о трате времени и денег на дорогу до домика).

    В праве Юстиниана было установлено, что если наследник с участием нотариуса, оценщика и кредиторов в течение трех месяцев со дня открытия наследства произведет опись и оценку наследственного имущества, то его ответственность ограничивается размером полученного наследства

    Далее нам следует обратиться к Гражданскому кодексу Российской Федерации, чтобы рассмотреть, в каких случаях можно осуществить отказ от наследства в пользу иных наследников (с указанием лиц, в пользу которых наследник отказывается от завещанного имущества, или без него).

    В результате наследования у наследника возникают определенные права. Для того, чтобы реализовать эти права необходим юридический факт принятия наследства. Таким образом, для приобретения наследства наследник должен его принять (исключение составляет выморочное имущество, поскольку в этом случае наследство переходит непосредственно, независимо от волеизъявления органа, действовавшего от имени государства или государственного образования). По своей правовой природе принятие наследства является односторонней сделкой. Принятие наследства не действует с обратной силой во времени. Это значит, что наследник, принявший наследство, приобретает право только на то имущество, которое оказалось в наличии в момент открытия наследства.[1]

    Большинству хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники часто становятся врагами. Чтобы по возможности избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследственного права.

    Данный список был расширен п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании», в котором сказано, что в качестве действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, могут выступать:

    В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации в России гарантируется право наследования. Согласно с п. 1 ст. 1152 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) для приобретения наследства наследник должен его принять. Под принятием наследства следует понимать «односторонние действия лица, призванного к наследованию, выражающие его волю приобрести наследство» .

    Актуальность проблемы заключается в том, что сложно установить с какого момента наследство считается принятым фактически. Помимо этого, анализ судебной практики показывает, что суды не всегда признают право на наследуемое имущество, даже когда наследники совершили действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Это связано с тем, что выявить предполагаемую волю наследника не всегда просто. Также возникает трудность с автоматическим признанием наследника, проживающим вместе с наследодателем.

    Действия, направленные на принятие наследства фактически, могут быть самые разные. По мнению М.В. Волгаева и Н.В. Ростовцевой при решении вопроса о фактическом принятии наследства суд должен проверить наличие двух юридических фактов: 1) выражают ли действия наследника намерение принять наследство; 2) совершены ли указанные действия в пределах шестимесячного срока, установленного для принятия наследства. Строгого списка возможных действий не существует, но судебная практика даёт основания для составления перечня действий, которые признаются достаточными, чтобы признать наследника фактически принявшим наследство.

    Таким образом, можно сделать вывод, что фактическое принятие наследства – это совершение определенных действий наследником, свидетельствующих о желании в дальнейшем приобрести данное имущество в собственность, без официального оформления прав на наследуемое имущество.

    Тема 8

    Таким образом, позитивной стороной наследования является то, что оно способствует поддержанию стабильности в обществе, поскольку способствует деловой активности, сохранению семейных устоев, обеспечению материальной базы для новых поколений, защите интересов должников и кредиторов наследодателя. Вместе с тем отрицательным моментом наследования является то, что оно создает предпосылки к социальному неравенству и созданию паразитической прослойки в обществе.

    б) наследодатель завещал только часть наследства, или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят по закону;

    Наконец, к наследственным правоотношениям применимы отдельные положения Семейного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Основ законодательства о нотариате, норм гражданского процессуального законодательства. К источникам регулирования наследственных отношений также относятся Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами РФ, утвержденные Приказами Минюста России от 15 марта 2000 г. N 91, Приказ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».

    По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их получения. Так, в соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда» если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права собственности, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.

    Следовательно, как считают многие авторы, поскольку до 1 января 1991 г. владение землей как своей собственной было невозможно из-за действия презумпции государственной собственности на землю, срок приобретательной давности на землю начинает течь с 1 января 1991 г. и истек лишь в 2006 г. При этом течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со ст. ст. 301 и 305 ГК, начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям (п. 4 ст. 234 ГК), т.е. с добавлением еще трех лет, а именно в 2009 г.

    Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества.

    1. права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, алиментные права и обязанности, (право авторства, право на авторское имя, право на защиту репутации автора);
    2. права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами (не входят в состав наследства государственные награды, которых был удостоен наследодатель, и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ);
    3. личные неимущественные права;
    4. другие нематериальные блага;

    На основании п.1 ст.1114 ГК РФ временем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибели — день смерти, указанный в решении суда.

    Введение……………………………………………………..3
    Глава Ι. Общие положения о наследовании.
    1.1 Понятие наследования……………………………………4-5
    Глава IΙ. Основные понятия наследственного права.
    2.1. Открытие наследства………………………………………6
    2.2. Время открытия наследства……………………………….7-8
    2.3. Место открытия наследства……………………………….9
    2.4. Принятие наследства………………………………………10-11
    2.5. Срок для принятия наследства…………………………….12
    2.6. Отказ от наследства…………………………………………13
    2.7. Обязательная доля…………………………………………..14
    Глава ΙΙΙ. Отношения по наследованию.
    3.1.Наследование по закону…………………………………..15-18
    Глава IV. Актуальные проблемы современного наследования по закону .
    4.1.Проблема наследование нетрудоспособными лицами, находившимися на иждивении наследодателя. ………………………………………19-20
    4.2. Проблема законодательного регулирования наследования выморочного имущества. ………………………………………………………..21
    4.3. Актуальные проблемы наследования земельных участков, имущественных прав на них. ……………………………………22-24
    Заключение……………………………………………………….25
    Список использованной литературы……………………………26

    Вместе с тем наследники могут поставить вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими имуществе. В случае возникновения спора наследникам следует обратиться в суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия наследников определять их доли в совместной собственности неправомочен 7 .

    Проблемы в данной сфере связаны, прежде всего, с выделением такой доли из общей наследственной массы. Согласно закону, обязательные наследники получают 50% всего наследственного имущества, в том числе и завещательные отказы других наследников, сделанные в его пользу. При этом возникает ряд проблемных моментов, которые касаются вопроса о расчете в денежном выражении объема данного отказа, если было предоставлено, например, право пользования жилым помещением.

    Проблемы, связанные с недостойными наследниками. Закон закрепил исчерпывающий перечень лиц, которые могут стать недостойными наследниками. В первую очередь он отнес к ним тех, кто умышлено совершал противоправные действия против наследодателя или наследников, с целью поспособствовать тому, чтобы их или каких-либо других лиц призвали к наследованию либо увеличили их долю.

    Проблемы наследования имели важное значение еще в древности. В Русской правде уже содержались нормы, которые касались наследования. Это также связано с тем, что данные вопросы касаются практически каждого человека и тесно связаны с собственностью граждан.

    Проблемы возникают также в связи с недостатком законодательных формулировок в данной области. Так, закон не дает определение понятию «обязательных наследников». Кроме того, понятие «нетрудоспособных лиц» также отсутствует, что компенсируется лишь обращением к законодательным актам других отраслей права.

    Проблемы, касающиеся обязательной доли. Закон установил перечень тех лиц, которые имеют абсолютное право на получение доли из наследства, несмотря на различные обстоятельства. Он отнес к ним несовершеннолетних детей наследодателя, а также его нетрудоспособных иждивенцев.

    Adblock
    detector